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公訴人出席法庭辯論的規(guī)范要求有哪些

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  法庭辯論技巧法庭辯論中一門不可或缺的綜合藝術(shù),是科學(xué)性、藝術(shù)性和法律性的有機統(tǒng)一,掌握必要的方法技巧是公訴人的一項基本功,同時對于準(zhǔn)確認定和處理案件、成功地公訴都有著十分重要的作用。下面小編為你整理公訴人出席法庭辯論的規(guī)范要求,希望能幫到你。

  客觀公正義務(wù)與指控追訴職能有機統(tǒng)一

  檢察官的客觀公正義務(wù)不僅是一項普遍認可的國際準(zhǔn)則,而且在中國大陸也具有完備的法律依據(jù),其基本內(nèi)涵是堅持客觀立場,忠實于事實真相,實現(xiàn)司法公正。具體包括:以事實為依據(jù)、客觀全面收集證據(jù)、全面審查和忠于事實真相、客觀全面公正地向法庭提供證據(jù)、依法保障訴訟參與人訴訟權(quán)利、對刑事訴訟進行法律監(jiān)督等。

  指控追訴職能的內(nèi)涵在中國大陸刑事訴訟法第172條中被明確規(guī)定為:“人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴。”

  客觀公正義務(wù)和指控追訴職能是辯證統(tǒng)一、有機結(jié)合的關(guān)系:一方面,客觀公正義務(wù)是公訴人履職的基本準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)貫穿于公訴人履行指控追訴職能的始終;另一方面,正確履行指控追訴職能也是客觀公正義務(wù)的實現(xiàn),二者辯證統(tǒng)一、有機結(jié)合。

  公訴人出席法庭支持公訴,是指控犯罪追訴職能的當(dāng)然體現(xiàn),但是如果與實現(xiàn)客觀公正義務(wù)相脫離,則難以取得良好的出庭效果。實踐中容易出現(xiàn)片面追求指控犯罪忽略指控客觀公正性,或者在法庭上片面強調(diào)罪輕證據(jù)甚至放棄積極指控主張的情形,在很大程度上都是由于未能處理好客觀公正義務(wù)與指控追訴職能二者關(guān)系。

  客觀公正義務(wù)在法庭辯論中具體體現(xiàn)為:有罪的、罪重的、罪輕的證據(jù)和事實、法律適用意見均應(yīng)當(dāng)在法庭辯論中有所體現(xiàn);有利于被告人的量刑情節(jié)無論法定還是酌定量刑情節(jié)均應(yīng)當(dāng)表述;注重聽取被告人的辯解和辯護人的辯護意見并吸收其合理成分。

  如果說公正是法庭辯論的價值追求,那么理性就是法律人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)秉持的職業(yè)精神,特別是在一些大要案件的出庭公訴中,公訴人秉持公正、理性,堅持客觀公正義務(wù)與積極指控追訴的有機統(tǒng)一,顯得尤為重要。在不同歷史時期、不同案件中,客觀公正義務(wù)與積極指控追訴的關(guān)系處理和把握會有所不同,二者關(guān)系在一定程度上體現(xiàn)著中國大陸刑事訴訟不斷發(fā)展進步的過程。隨著中國大陸刑事訴訟立法的進步,刑事訴訟法進一步完善了庭審方式,充分發(fā)揮公訴人、辯護人在法庭審理中的作用。公訴人的客觀公正義務(wù)得到進一步強調(diào)和重視,尤其是對法定從輕情節(jié)的審查和在指控時如實表述,成為履行指控犯罪職能時必不可少的一項職責(zé)。

  一、客觀公正義務(wù)在法庭辯論中的要求及體現(xiàn)

  公訴人出席法庭辯論的客觀公正義務(wù)要求公訴人在指控犯罪時必須嚴格遵循法律規(guī)范達成指控目標(biāo)。例如,被害人、訴訟代理人在法庭審理過程中可能對刑事審理部分有獨立的主張和觀點,有的情形下和檢察機關(guān)指控內(nèi)容可能會不同甚至發(fā)生沖突,譬如檢察機關(guān)指控被告人構(gòu)成故意傷害罪,但被害人、訴訟代理人認為被告人的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成故意殺人罪,并由此指責(zé)檢察機關(guān)定性錯誤。在這種情形下公訴人需要秉持客觀公正義務(wù),不能為達成指控目標(biāo)而不擇手段,更不能盲目偏向被害人及其訴訟代理人的訴求。

  具體而言,公訴人針對被害人、訴訟代理人的不同觀點和意見,可以作如下說明:

  首先,公訴人尊重被害人、訴訟代理人的合法訴訟權(quán)利。根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,被害人、訴訟代理人在法庭審理過程中有參加法庭調(diào)查和對事實證據(jù)發(fā)表意見進行辯論的權(quán)利。因此,依法保障被害人、訴訟代理人發(fā)表觀點和意見的訴訟權(quán)利,也是檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。

  其次,公訴人希望被害人、訴訟代理人也同樣尊重檢察機關(guān)依法履行指控犯罪的職能。決定提起公訴、承擔(dān)舉證責(zé)任,都是檢察機關(guān)依照法律規(guī)定獨立行使公訴權(quán)的體現(xiàn),其中也包括依法獨立發(fā)表不同觀點和意見的職權(quán)。

  最后,無論是檢察機關(guān)還是被害人、訴訟代理人的意見,都將透過法院依法獨立行使審判權(quán)作出最終判斷。

  需要注意的是,面對被害人、訴訟代理人的指責(zé),公訴人要把握的基本原則是不應(yīng)當(dāng)與被害人、訴訟代理人展開辯論,如果雙方確實有觀點分歧的,應(yīng)當(dāng)盡量透過庭前溝通減少誤解化解矛盾。同時,公訴人還應(yīng)當(dāng)理性地認識到其作為刑事案件的當(dāng)事人具有獨立的、特定的訴訟地位和局限性。

  追根溯源,檢察機關(guān)的公訴權(quán)與被害人的起訴權(quán)具有深厚淵源。“在原始社會是實行血親復(fù)仇,受害者所屬的氏族的成員,共同對加害者所屬氏族的成員實行復(fù)仇,后來,復(fù)仇成為受害者近親的責(zé)任。這種習(xí)俗,在進入階級社會以后,曾長期被保留,不過已帶上濃厚的階級色彩。在這個階段,人民把被害人的違法行為,看作是對私人權(quán)益的侵犯,是屬于私人的事情,因此,國家不主動進行追究,而悉聽受害者及其親屬自行決定是否起訴。只是到后來,隨著階級斗爭的發(fā)展以及君主權(quán)力的加強,才形成新的觀念和制度,即犯罪是對統(tǒng)治秩序的破壞,國家要主動進行追究,于是公訴制度才產(chǎn)生。”因此,公訴權(quán)從起源來看部分源自被害人訴權(quán)的讓渡。

  在中國大陸刑事訴訟中,被害人具有相對獨立的訴訟地位,享有特定的訴訟權(quán)利:被害人在法庭審理過程中有參加法庭調(diào)查、法庭辯論的權(quán)利,可以申請通知新的證人或?qū)<易C人到庭、調(diào)取新的物證,申請重新鑒定或者勘驗。對公安機關(guān)或者檢察機關(guān)不予追究刑事責(zé)任的被告人提起自訴等。由此可見,被害人具有獨立于檢察機關(guān)的訴訟地位和訴訟權(quán)利。因此,被害人在法庭上發(fā)表與檢察機關(guān)不相同甚至相反的意見,是其合法行使訴訟權(quán)利的具體體現(xiàn)。

  公訴人在尊重和保障被害人行使合法權(quán)利的同時,既不能因被害人提出異議而放棄立場盲目附和,也不能對被害人的異議視而不見自說自話。公訴人應(yīng)當(dāng)有理有據(jù)地闡述指控依據(jù)和理由,說明檢察機關(guān)對于爭議內(nèi)容的觀點和意見,提交法庭作出最終裁決。

  二、指控追訴職能在法庭辯論中的要求及體現(xiàn)

  公訴人在法庭辯論中須要實現(xiàn)的首要職能是指控追訴。在審前程序中公訴人的首要職能并非指控追訴犯罪,而是帶有“裁判”性質(zhì)的事實判斷及追訴必要性權(quán)衡,而在審理程序中公訴人則不復(fù)具有“裁判”職責(zé),其首位職責(zé)是實現(xiàn)指控追訴的主張,說服裁判機關(guān)接納公訴意見。因此,指控追訴職能要求公訴人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)積極履職,不能消極放棄答辯應(yīng)對。

  例如法庭辯論中常見程序性辯護的情形,被告人及其辯護人提出偵查機關(guān)違法限制被告人人身自由,此后獲取的全部供述均系非法證據(jù)應(yīng)予排除。實踐中,偵查機關(guān)超期羈押犯罪嫌疑人的情形并不常見,但犯罪嫌疑人在到案以后直至被采取刑事強制措施的這段時間內(nèi),有可能存在雖未被采取強制措施而實際上被限制人身自由的情形。犯罪嫌疑人被合法羈押之后的供述是否能夠使用則涉及到“重復(fù)自白”是否需要排除的情形。在法庭辯論中涉及到偵查機關(guān)的活動是否合法等問題時,公訴人應(yīng)當(dāng)及時說明履行法律監(jiān)督職責(zé)的結(jié)果,既不能大包大攬代人受過,也不能視若不見與己無關(guān)。因為案件一旦提起公訴,檢察機關(guān)即承擔(dān)著證明指控成立的證明責(zé)任,包括對證據(jù)合法性的舉證義務(wù)和說服責(zé)任,公訴人的答辯需要達到足以證明取證合法性的程度,才能有效維護指控追訴的主張。在這種情形下公訴人可以作出如下答辯:

  “被告人、辯護人所質(zhì)疑的在看守所以外地點訊問的供述材料,檢察機關(guān)經(jīng)審查并未將其作為指控證據(jù)使用。但公訴人所出示的庭前供述均系偵查人員在合法羈押場所依法審訊獲得,被告人在看守所內(nèi)自愿作出內(nèi)容相同的供述,具備證據(jù)的合法性,因此不應(yīng)將其作為非法證據(jù)加以排除。

  對于偵查活動是否合法的問題,檢察機關(guān)對偵查機關(guān)是否合法行使偵查權(quán)已經(jīng)履行了法律監(jiān)督職責(zé)。此外,對偵查人員侵犯公民訴訟權(quán)利的,被告人、辯護人也有權(quán)提出控告。對被告人、辯護人今天當(dāng)庭提出的內(nèi)容,檢察機關(guān)將予以高度關(guān)注并依法履行法律監(jiān)督職責(zé)。”

  在上述答辯中,公訴人須要注意的是對“重復(fù)自白”是否具有證據(jù)能力并不能一概而論,對此不妨比較一下其他國家和地區(qū)的作法。在美國刑事訴訟中,對于非法訊問后依法獲得的證據(jù)也設(shè)立了很多不予排除的情形,包括:“污染中斷”,即在官方非法取證行為之后,由于被告人的自愿行為而使最初的違法性(污染)被中斷,不影響官方隨后依法獲得的證據(jù)可采性;“污染被稀釋”,即官方非法取證與派生證據(jù)之間的污染關(guān)系由于時間等因素而逐漸減弱,以致派生證據(jù)已經(jīng)基本上沒有“毒性”時,可以采納為證據(jù)使用。在德國對于證據(jù)使用禁止的放射效力問題,學(xué)術(shù)界并無定論,但其聯(lián)邦最高法院采取的是權(quán)衡理論,即權(quán)衡為表、規(guī)范保護目的為里。權(quán)衡理論導(dǎo)致其判決本質(zhì)上帶有高度的不確定性,難以預(yù)測審理結(jié)果。德國聯(lián)邦最高法院就證據(jù)使用禁止的放射效力判例中,值得一提的包括1980年、1983年、1987年三起判例,除1980年的違反通訊秘密案認可了證據(jù)使用禁止有放射效力外,其余兩起判例均否認了這一點。

  而臺灣地區(qū)則要求達到懷疑非法取證行為與后來自白因果關(guān)系的程度,即“被告先前受上開不正之方法,精神受壓迫所為非任意性之自白,其所受精神上之壓迫狀態(tài),足證『已延伸至后未受不正之方法』所為之自白時,該后者之自白,仍不具有證據(jù)能力,故審理事實之法院,遇有被告對于自白提出非任意性之辯解時,應(yīng)先于其他事實而為調(diào)查,茍未加調(diào)查,遽行采為有罪判決所憑證據(jù)之一,即有違背證據(jù)法則之違法。”

  比較研究上述作法,不難看出對于非法取得犯罪嫌疑人供述后,又在合法訊問程序中重復(fù)取得相同內(nèi)容的犯罪嫌疑人供述,并非一律應(yīng)當(dāng)予以排除,關(guān)鍵在于其后續(xù)供述是否受到前述非法手段的持續(xù)干擾和影響。在中國大陸司法實踐中,犯罪嫌疑人在送交看守所羈押以后,從空間條件上實現(xiàn)了與審訊人員的物理隔離,基本可以排除其身體受到強制的情形。尤其是在審查逮捕、審查起訴環(huán)節(jié)由檢察人員對其訊問時,由于訊問主體的變化也使得前述精神強制的影響被阻斷。因此,犯罪嫌疑人在合法訊問程序中作出相同內(nèi)容的有罪供述,不應(yīng)作為非法證據(jù)予以排除。

  歸根結(jié)底,公訴人在法庭辯論中應(yīng)當(dāng)更加注重客觀公正義務(wù)與指控追訴職能的有機統(tǒng)一,維護被告人和被害人訴訟權(quán)利、保障辯護律師依法履行辯護職責(zé),進一步實現(xiàn)刑事訴訟法尊重和保障人權(quán)的要求。

  法庭辯論詳細介紹

  法庭審理的過程,是合議庭聽取各方面意見,核實證據(jù),查明案情,從而作出正確判決的訴訟過程。在這個過程中,調(diào)查和辯論是不能截然分開的。如在法庭調(diào)查階段,當(dāng)公訴人宣讀完起訴書后,被告人、被害人就可以就起訴書中指控的犯罪進行陳述,同時,公訴人、被害人、附帶民事訴訟的原告人和辯護人、訴訟代理人可以向被告人發(fā)問;證人提供證言,鑒定人提供鑒定結(jié)論后,公訴人、當(dāng)事人和辯護人、訴訟代理人就可以對證人、鑒定人提出問題,對證言筆錄、鑒定結(jié)論、勘驗筆錄和其他作為證據(jù)的文書,公訴人、當(dāng)事人、辯護人、訴訟代理人都可發(fā)表意見;對在法庭上出示的物證,當(dāng)事人要進行辨認,并發(fā)表辨認意見等,在這當(dāng)中都有可能展開辯論。

  從一定意義上講,辯論是調(diào)查的一種方式,不能把它們截然分開,否則,很容易使法庭辯論流于形式。因此,法庭辯論是在法庭審理過程中,公訴人、被害人或其訴訟代理人、被告人、辯護人圍繞犯罪事實能否認定、被告人是否實施了犯罪行為、是否應(yīng)負刑事責(zé)任、應(yīng)負什么樣的刑事責(zé)任等問題,對證據(jù)和案件情況發(fā)表各自的意見,相互進行辯論,在法庭調(diào)查和各方充分發(fā)表自己對整個犯罪事實、情節(jié)、每個證據(jù)的證明力等的意見的基礎(chǔ)上,對雙方爭論的焦點問題,作進一步的辯論。公訴人、當(dāng)事人和辯護人、訴訟代理人要求發(fā)表辯論意見時,應(yīng)提出申請,征得審判長同意后,方可發(fā)言。在庭審中,雙方展開辯論的機會是均等的。在法庭辯論結(jié)束前,審判長應(yīng)征求各方是否還有新意見,在各方表示沒有新的意見后,審判長應(yīng)宣布辯論終結(jié)。審判長宣布辯論終結(jié)后,被告人有最后陳述的權(quán)利。如果在辯論中發(fā)現(xiàn)證據(jù)有疑問,合議庭可宣布休庭,決定延期審理,進行調(diào)查核實證據(jù)。

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